在北京、上海、深圳等地50家具有代表性的IT領域企業(yè)調研知識產(chǎn)權保護情況,各企業(yè)關于計算機軟件能否通過專利權獲得保護的咨詢較多。本文將從計算機軟件能否申請專利,涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查標準,計算機軟件專利權保護的優(yōu)劣勢三方面對此問題進行解答。
一、計算機軟件能否申請專利保護?
計算機軟件,是指計算機程序及其有關文檔。在我國,計算機軟件主要通過著作權保護,《著作權法》、《著作權法實施條例》、《計算機軟件保護條例》對此有明確規(guī)定。
我國《專利法》第二十五條規(guī)定,對下列各項,不授予專利權:科學發(fā)現(xiàn);智力活動的規(guī)則和方法;疾病的診斷和治療方法;動物和植物品種;用原子核變換方法獲得的物質;對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。計算機軟件不在法律明文禁止的不授予專利權的客體中。
我國專利包括三種,發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利,軟件通常只可能申請發(fā)明專利。專利法所稱的發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請若構成技術方案即成為專利權保護的客體。
二、涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查標準
專利《審查指南》規(guī)定:如果發(fā)明專利申請只涉及計算機程序本身或者是僅僅記錄在載體(例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計算機可讀介質)上的計算機程序,該申請屬于智力活動的規(guī)則和方法,不屬于專利權保護的客體。
如果涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的解決方案執(zhí)行計算機程序的目的是解決技術問題,在計算機上運行計算機程序從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規(guī)律的技術手段,并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果,則這種技術方案屬于專利保護的客體。
例如,應用于工業(yè)化生產(chǎn)的自動化設備,需要通過計算機軟件加以控制,科研人員設計一套新的計算機軟件,使其控制精度得以提高,自動化設備的運行效率也大為提高,從而有效地提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)生了良好的技術效果,這類計算機軟件就可以通過申請專利的形式加以保護。
三、計算機軟件專利權保護的優(yōu)劣勢
與著作權保護相比,通過專利權保護更加優(yōu)越,主要表現(xiàn)在:
(一)保護程度高。專利保護創(chuàng)造性的方法,具有獨占性,獲得專利權后,其他的相同發(fā)明不再受保護,甚至不能使用。
(二)專利權的權利效力更大,軟件專利權人在一定期限內擁有對其軟件專利發(fā)明的壟斷權。
(三)專利保護的期限相對合理,發(fā)明專利的保護期限為20年。
專利權保護計算機軟件在理論上是可行的,但實踐操作中較困難,這些形成了專利權保護的劣勢,表現(xiàn)在:
(一)專利法對所要求保護的對象有嚴格的要求,計算機程序在許多方面都難以達到要求。例如,發(fā)明必須具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性,絕大多數(shù)軟件難以通過“三性”審查。
(二)發(fā)明專利審查授權周期長。發(fā)明專利在授權之前要經(jīng)過嚴格的審查,審查周期長達兩年以上,而軟件的更新速度是飛快的,其經(jīng)濟壽命短,也許專利申請還未審結,其暢銷期已經(jīng)過去,這與計算機軟件高開發(fā)、高淘汰的客觀情況不適應。
(三)專利的公開性與軟件開發(fā)者的意愿相背離。受理一項專利申請后,需將該申請的相關文件向公眾公開,但計算機程序的模仿和復制簡便易行,并且侵權行為較難發(fā)現(xiàn),與其它技術相比計算機程序公開更容易受到侵害。
各企業(yè)需要多了解計算機軟件的各種保護方式,結合自身實際情況,選擇最適合企業(yè)的保護途徑。
來源:IPRdaily
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